Что такое лежачее наследство

Что такое лежачее наследство

87. ОТКРЫТИЕ И ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА. ЛЕЖАЧЕЕ НАСЛЕДСТВО. СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА. НАСЛЕДСТВЕННАЯ ТРАНСМИССИЯ. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ПРАВУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. СОНАСЛЕДНИКИ

Наследство открывалось со смертью наследодателя. В этот же момент определялись лица, призываемые к наследству. Но они не приобретали права на наследственное имущество, пока не вступали в наследство.

За время между открытием наследства и его принятием наследственное имущество не принадлежало никакому лицу – лежачее наследство (hereditas iacens). В древнейшем римском праве это имущество считалось бесхозным (res nullius), любое лицо, захватив вещи из лежачего наследства и провладев ими год, становилось собственником. В более развитом праве лежачее наследство до принятия наследником как бы числили за умершим, личность которого продолжалась в наследственном имуществе.

Наследники по закону считались вступившими в права наследства помимо их воли. Для них требовалось особое заявление об отказе от наследства, если они не желали его принять или не желали связывать себя вытекающими из наследства обязательствами. Все прочие имели «право на размышление» и должны были выразить свое желание о принятии наследства специальным актом или подразумевающими его действиями (торжественное объявление о принятии, действительное вступление в управление, использование наследственного имущества и т. д.).

Для домашних, восходящих и нисходящих родственников устанавливался 1 год для объявления о принятии завещанного. Отсутствие таких действий или заявлений подразумевало, что право на принятие наследства переходит к следующему из числа |наследников по завещанию или по закону.

Принятие наследства было регламентированной процедурой. Наследник (безразлично, по закону или по завещанию) должен составить опись наследственного имущества (ее составление следовало начать в течение 1 месяца со дня открытия наследства, а закончить в 3 месяца с участием кредиторов, нотариуса и других заинтересованных лиц). Моментом принятия наследства определялся общий переход всех прав и обязанностей наследодателя, невзирая на составление описи и факт ее окончания.

Принятие наследства могло происходить единственным в правовом смысле путем: или по завещанию, или по закону. Если наследник умер, не приняв наследство без вины, то его права переходят к его наследникам – наследственная трансмиссия (transmissio).

Если в момент смерти наследодателя оказались в живых из числа его нисходящих дети и внуки от ранее умершего сына или дочери, эти внуки имеют право получить ту долю, которая досталась бы их умершему отцу или матери, если бы те пережили наследодателя (наследование по праву представления).

Если наследник не один, а несколько, все они являлись совместными собственниками в размере своих наследственных долей (сонаследниками). Наследственные требования и долги распадались на соответственные доли. Требования и долги неделимые создавали солидарные права и солидарную ответственность всех наследников вместе. Но каждый наследник в любой момент мог потребовать раздела наследства.

При наследовании нескольких сонаследников имела место обязанность присчитать к подлежащей разделу наследственной массе некоторые виды своего собственного имущества.

www.e-reading.club

§ 14. Лежачее наследство и его охрана (п. 1852-1858)

* Этот вопрос представляет интерес, главным образом, для кредиторов наследодателя, а потому и обсуждается в следующем параграфе — об ответственности наследников по долгам наследодателя.

1853. С целью не допустить нахождения наследственной массы в фактически бесхозяйном состоянии, нормы ст. 1171 ГК, ст. 64 и 68 Основ законодательства о нотариате, предписывают

нотариусу, находящемуся в месте открытия наследства, принимать, руководствуясь поступающими к нему сообщениями, либо по своей инициативе, меры к охране наследственного имущества, когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства. Охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства всеми наследниками, а если оно не принято, то до истечения срока, установленного для принятия наследства. О предстоящем прекращении мер по охране наследственного имущества нотариус обязан предварительно уведомить известных ему наследников (ст. 68 Основ законодательства о нотариате).

1854. Для охраны наследственного имущества нотариус производит его опись и передает на хранение наследникам или другим лицам. Если в составе наследства имеется имущество, требующее принятия специальных мер по обеспечению его сохранности, а также в случае предъявления иска кредиторами наследователя до принятия наследства наследниками, нотариус назначает хранителя наследственного имущества.

1855. При нахождении наследственной массы или ее части не в месте открытия наследства, нотариус по месту открытия наследства вправе дать поручение нотариусу по месту нахождения наследственного имущества, о принятии мер к его охране. Нотариус, принявший меры к охране наследственного имущества, сообщает о принятии указанных мер нотариусу по месту открытия наследства, по получению которого эти меры были приняты (ст. 65 Основ законодательства о нотариате).

Лица, которым передано на хранение наследственное имущество, если они не являются наследниками, вправе получить от наследников вознаграждение за его хранение. Указанным лицам также возмещаются необходимые расходы по хранению и управлению наследственным имуществом, за вычетом фактически полученной выгоды от использования этого имущества (ст. 67 Основ законодательства о нотариате).

Нотариус, принявший меры по охране наследственного имущества, до принятия наследства наследниками, а если оно не принято, то до выдачи государству свидетельства о праве на наследство, вправе распорядиться об оплате за счет наследственного имущества (1) расходов на уход за наследодателем во время его болезни, на его похороны и на обустройство места захоронения, а также расходов (2) на охрану наследственного имущества, на управление им и на публикацию сообщения о вызове наследников (ст. 1174 ГК; ст. 69 Основ законодательства о нотариате).

Если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления им (предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества, ценные бумаги, исключительные права и т.п.), нотариус в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом (ст. 1173 ГК).

lawbooks.news

«Лежачее» наследство

«Лежачее» наследство (hereditas iacens) возникало при отсутствии наследников по завещанию и по закону. Это могло случиться, если наследники еще не объявились или если от наследства отказались наследники (следующая имеющаяся очередь наследниками не признавалась, если от него отказывались все в предыдущей очереди):

– в древнейшем Риме при отсутствии наследников имущество могло быть захвачено любым желающим. Считалось, что «лежачее» наследство никому не принадлежит;

– в классическом периоде «лежачее» наследство считалось числящимся за умершим («хранит в себе личность умершего») без права посягательств на него;

– в период принципата такое наследство поступает государству;

– в постклассический период «лежачее» наследство поступает к государству, но перед ним преимущество имеют муниципальный сенат, церковь, монастырь и другое если наследодатель был их членом (участником).

В тот период, пока наследство считалось «лежачим», завладение им не допускалось. Однако было возможно приобрести его посредством приобретения по давности в качестве наследника (usucapio pro herede). Такое приобретение заключалось в том, что тот, кто владел одной вещью из «лежачего» наследства в течение одного года, приобретал собственность не только на нее, но и на все наследство (т.е. приобретал статус наследника всего имущества). При таком приобретении не выполнялись сроки давности и не учитывалась добрая воля лица. Поэтому в классический период такое приобретение стало считаться недостойным. В собственность стала поступать лишь захваченная во владение вещь.

Правило одного года сохранялось как для движимых, так и для недвижимых вещей вплоть до эпохи Юстиниана, когда стали применяться обычные сроки давности.

Наследственная трансмиссия

Наследственная трансмиссия (transmissio delationis) – это переход права принять наследство к наследникам лица, не успевшего принять назначенное ему наследство вследствие своей смерти.

По древнейшему цивильному праву наследственная трансмиссия была невозможна: если призванный к наследованию наследник по закону не принимал наследства, оно признавалось бесхозяйным. По преторскому праву принять наследство предлагалось в таком случае дальнейшим наследникам. Если же наследства не принимал до своей смерти наследник по завещанию, то открывалось наследование но закону. Таким образом, право принять наследство рассматривалось как личное право наследника, не переходящее к его наследникам.

Из этого общего положения стали, однако, постепенно вводить исключения. Претор допустил, что если наследник умер, не успев без своей вины принять наследство, то по расследовании дела (cognita causa) его наследникам в порядке restitutio in integrum (восстановления в первоначальном положении) может быть предостаачено право принять наследство. В праве Юстиниана это правило обобщено: если смерть наследника последовала в течение года со дня, когда он узнал об открытии для него наследства, или в течение испрошенного им время на размышление, то право принять наследство считается перешедшим к его наследникам, которые и могут осуществить это право в течение срока, еще остающегося в силу общих правил на принятие наследства.

В тех случаях, когда вследствие смерти до принятия наследства или вследствие отказа от наследства отпадал один из нескольких наследников и если притом не было трансмиссии, доля отпавшего наследника прибавлялась к долям остальных, распределялась между ними поровну. Так, если из двух наследников по завещанию один умирал, нс приняв наследства и нс оставив сам наследников, то его доля переходила не к наследникам наследодателя по закону, а к другому наследнику по завещанию. Точно так же в случае отпадения после открытия наследства одного из наследников по закону.

Правовые последствия принятия наследства

С принятием наследства на наследника переходили все права и обязанности наследователя за исключением личных прав и обязанностей. Кроме того, все наследуемое имущество присоединялось к имуществу наследника.

Слияние beneficium separations («льготы отделения») было невыгодно разным лицам. Если наследник был обременен долгами, то слияние было невыгодно кредиторам наследодателя, которые должны были при удовлетворении их претензий терпеть конкуренцию кредиторов наследника. Ввиду этого претор стал предоставлять кредиторам особую льготу (beneficium separations), в силу которой наследственная масса сливалась с имуществом наследника лишь после того, как из нее будут покрыты претензии кредиторов наследодателя. Если наследство было обременено долгами, то слияние могло быть невыгодно кредиторам наследника. Однако претор не давал им подобной льготы, ибо должнику вообще не воспрещается делать новые долги и тем ухудшать положение кредиторов.

Необходимость отвечать своим имуществом по долгам наследодателя могла быть невыгодна для наследника. Для него, после ряда предшествующих мероприятий, также была введена Юстинианом льгота (beneficium inventarii), благодаря которой наследник, начавший в течение 30 дней со дня открытия наследства в присутствии нотариуса и свидетелей составление описи наследственного имущества и окончивший ее составление в следующие 60 дней, отвечал по долгам наследодателя только в пределах описанного наследства (intra vires hereditatis).

При множественности наследников они становились собственниками вещей, принадлежавших на праве собственности наследодателю, каждый в размере своей наследственной доли. Требования и долги, предмет которых был делим, распадались на соответственные доли. Неделимые требования и долги создавали солидарные права и солидарную ответственность наследников.

Множественность наследников обусловливала в некоторых случаях также и обязанность присоединить к наследственной массе некоторые виды имущества самих наследников (collatio bonorum). Такая же обязанность установлена в отношении приданого, полученного дочерью, которая затем наследовала в имуществе отца вместе с братьями и сестрами (collatio dotis). В период империи рядом законов была установлена общая обязанность родственников по нисходящей линии при наследовании после родственников по восходящей линии вносить в состав наследственной массы все имущество, полученное от наследодателя в виде приданого, дарение ввиду брака или для самостоятельного устройства, получения должности и т.п. Это была так называемая обязанность родственников по нисходящей линии.

studme.org

§ 1. «ЛЕЖАЧЕЕ» НАСЛЕДСТВО

За время между открытием наследства и его принятием *’ наследственное имущество не принадлежит никакому
‘| 297

определенному лицу; это — hereditas iacens, «лежачее» наследство, как бы ожидающее своего субъекта.
2. В древнейшем римском праве правовое положение «лежачего» наследства понималось очень примитивно:
непринятое наследственное имущество рассматривалось как бесхозное (res nullius), и хотя к нему не применялось правило о захвате бесхозных вещей, но все же любое лицо, захватив вещи из «лежачего» наследства и провладев ими год, становилось собственником, несмотря на то, что условий для приобретения права собственности по давности здесь не было.
В классическом праве «лежачее» наследство перестали считать бесхозяйным имуществом. До принятия наследником это имущество как бы числили за умершим; говорили, что наследство personam defuncti sustinet (поддерживает, хранит в себе личность умершего). Подобная мистическая конструкция все же позволила бороться против всякого рода посягательств на «лежачее» наследство.
§ 2. ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
1. Вступление в наследство могло быть совершено или прямым выражением воли (притом в древнем цивильном праве — строго формальным выражением, в преторском и позднейшем праве Юстиниана также и неформальным), или же самим поведением лица в качестве наследника; например, наследник взыскивает причитающиеся суммы с должников наследодателя, платит долги его кредиторам и т.п.
2. Вступая в наследство, наследник не только приобретает соответствующие права, но и становится ответственным по обязательствам наследодателя. Даже если наследство состояло почти из одних долгов наследодателя, универсальный характер наследственного преемства приводил в доюстиниановом праве к ответственности наследника по долгам наследства. Мистическое представление, что в наследстве воплощена имущественно-правовая личность умершего, сказалось и в том, что наследник счи-
298
тался принципиально ответственным за долги наследства неограниченно, как за свои собственные. Избежать такой неограниченной ответственности наследник мог только с помощью радикальной меры — непринятия наследства, если его пассив превышает актив.
3. В праве Юстиниана было установлено, что если наследник произведет (с участием нотариуса, оценщика, кредиторов наследства, легатариев) опись и оценку (инвентарь) наследственного имущества, то ответственность наследника по долгам наследства ограничивается размерами актива наследства. Эта льгота называется beneficium inventarii. Опись и оценка наследства должны быть составлены не позднее трех месяцев после того, как наследник узнал об открытии наследства (а приступить к составлению описи и оценки нужно было в течение первого месяца).
4. Beneficium inventarii имело практическое значение в тех случаях, когда в наследственном имуществе много долгов и для наследника возникала опасность, что его собственное имущество в значительной мере пойдет на удовлетворение кредиторов наследодателя. Но положение могло быть и иное: в наследстве актив превышает пассив, но у наследника много своих долгов. Принятие наследства приводило к слиянию обеих имущественных масс — наследника и наследодателя: как кредиторы наследника, так и кредиторы наследодателя (а также лега-тарии) могли искать удовлетворение из всего объединенного имущества.

При большой задолженности наследника кредиторы наследодателя рисковали не получить удовлетворения из-за этой конкуренции кредиторов наследника (причем этот факт не мог быть ими учтен, когда они оказывали кредит наследодателю).
Для ограждения интересов кредиторов наследства пре-торским эдиктом было введено beneficium separationis (льгота отделения). Эта льгота состояла в том, что кредиторам наследства было предоставлено право потребовать отделения наследственного имущества от собственного имущества наследника с тем, чтобы наследственное
299

имущество пошло в первую очередь на удовлетворение кредиторов наследства, затем на выплату легатов и лишь возможный остаток был использован на удовлетворение кредиторов наследника.
5. Приобретение наследства имело своим последствием также погашение взаимных обязательств, существовавших между наследником и наследодателем, поскольку в лице наследника соединялся после принятия наследства и кредитор, и должник по этим обязательствам; прекращение сервитутов, которые имел наследодатель на имущество наследника (или наоборот), в силу наступившего совпадения в одном лице и права собственности, и сервитута.
§ 3. ИСКИ О НАСЛЕДСТВЕ
1. Надобность в судебной защите у наследника могла возникнуть или вследствие того, что кто-то не признавал тех прав, которые входили в состав наследства (например, определенное лицо отказывалось выдать наследнику Тиция вещь не потому, что не признает его наследником Тиция, а потому, что отрицает право самого Тиция на данную вещь), или же вследствие того, что кто-то своим поведением нарушал или не признавал права данного лица как наследника (например, оспаривал действительность завещания, из которого данное лицо выводит свое право наследования).
2. В первом случае в распоряжении наследника имелись те же самые иски, какие были в распоряжении на-следодателя: например, если третье лицо задерживало у себя вещь из состава наследства, наследник мог предъявить виндикационный иск, который был бы в таком случае предъявлен наследодателем, если бы он был жив, и т.п.
Если право наследника нарушалось не тем, что не признавались какие-либо права, входящие в состав наследства, а тем, что не признавалось данное лицо имеющим право на наследование, то наследнику предоставлялся цивильный иск об истребовании наследства (heredi-tatis petitio), по своим условиям и последствиям анало-
300
гичный виндикационному иску. Добросовестный владелец наследства должен был по такому иску выдать истцу свое обогащение за счет наследства (на момент предъявления иска) за удержанием понесенных им издержек на наследственное имущество (безразлично, были ли издержки необходимыми, полезными или производились только для удовольствия данного лица).
Недобросовестный владелец должен был выдать истцу по hereditatis petitio все полученное из наследства со всеми плодами и приращениями, нес ответственность за виновную (а с момента предъявления иска и за случайную) гибель или порчу полученных ценностей и мог удержать лишь сумму понесенных им издержек, необходимых и полезных, но и то лишь постольку, поскольку полезные издержки увеличивали ценность тех вещей, из | которых они были произведены.
Преторский наследник (bonorum possessor) получал для своей защиты интердикт quorum bonorum, с помощью которого мог получить владение вещами, принадлежащими к составу наследства.

scicenter.online

Hereditas iacens – лежачее наследство

После смерти лица имущество его не делается бесхозяйным, а переходит в своей совокупности к наследнику. Этот переход иногда совершается в самую минуту смерти наследодателя (§ 420); но обыкновенно между смертью наследодателя и переходом его имущества к наследнику (приобретением наследства) проходит более или менее значительный промежуток времени; в течение этого промежутка наследство называется hereditas iacens, лежачее наследство.

Относительно юридического положения лежачего наследства источники содержат три правила, которые, по-видимому, друг другу противоречат.

1. По первому правилу (res hereditariae nullius sunt)1, наследственное имущество, по-видимому, является бесхозяйным.

2. По второму правилу (hereditas vice defimcti fungitur, personam defimcti sustinet), наследство рассматривается как представляющее наследодателя, так что наследственные вещи принадлежат наследству, которое является юридическим лицом (правильнее: юридическою личностью умершего).

3. По третьему правилу (heres quandoque adeundo hereditatem iam tunc a morte testatoris successisse defuncto intelligitur), принятие наследства наследником • относится обратно на день смерти наследодателя; отсюда, по-видимому7, следует, что наследственное имущество во время hereditas iacens принадлежит будущему наследнику.

Было сделано много попыток соединить эти три правила; наиболее удовлетворительною представляется следующая. Первое правило следует понимать в том смысле, в каком имущество юридического лица иногда называется res nullius4: наследственное имущество не принадлежит никакому человеку (а наследству). Из двух остальных правил третье (так наз. fictio retrotractiva) не следует понимать буквально, потому что, по ясным определениям источников, наследник приобретает наследственное имущество не со дня смерти наследодателя, а лишь с момента принятия наследства5; каков смысл третьего правила, это мы увидим ниже (текст к пр. 10, 11). Теперь же ясно то, что юридическое состояние наследственного имущества точно определено вторым правилом (правилом фикции, по которой наследство представляет наследодателя, так наз. fictio repraesentativa).

Без фикции репрезентации наследство как имущество без субъекта подлежало бы началам бесхозяйных вещей, т. е. было бы предоставлено завладению (оккупации), а наследственное право было бы невозможно; чтобы сделать возможным наследственное право, создана фикция репрезентации наследодателя наследством: личность наследодателя с юридической точки зрения продолжает существовать в наследстве; последнее является хозяином наследственных вещей6; лежачее наследство есть юридическое лицо (а именно юрцщгческая личность наследодателя), и от прибавления новых прав, отчуждений и обязательств может претерпеть разные изменения как имущество юридического лица7; оно неспособно только к таким правоотношениям, которые предполагают физическое лицо (личные сервитуты, владение).

Так как личность наследодателя юридически продолжается в наследстве, то последнее находится под господством правоспособности наследодателя; если к какому-либо правоотношению был неспособен наследодатель, то к нему неспособно и наследство, поэтому, например, наследственный раб может быть назначен наследником или приобресть отказ от третьего лица лишь в том случае, если к этому был способен наследодатель9. Когда цель, ради которой создана fictio repraesentationis, уже достигнута вследствие принятия наследства, то и сама фищия прекращается:; другими словами, когда призванныи к наследованию принял наследство, то уже наследства более не существует, оно распадается на свои отдельные составные части, которые принадлежат наследнику, как и прежние составные части его имущества, и, стало быть, находятся под влиянием его правоспособности.

Наследственное имущество принадлежит наследнику только с момента принятая им наследства (см. выше, пр. 5), но возможности приобретения он уже достиг со смертью наследодателя; и вот, где есть особые справедливые основания, там эта возможность приобретения обсуждается, как само приобретение; так, например, если раб хочет приобресть что-либо на определенное имя, то он может сделать это только на имя своего господина, но наследственному рабу дозволяется приобретать на имя будущего наследника (напр., heredi faturo dare spondes? spondeo)10″11; если кто-либо назначен в завещании наследником под суспензивным условием, то наследником он делается лишь после пополнения условия, но плоды причитаются ему в случае исполнения условия со дня смерти наследодателя. Вот эти и тому подобные случаи и дали повод установить третье правило (отнесение принятия наследства на день смерти, ретротрактивную фикцию).

В этот промежуток времени наследство лежало, hereditas iacet и считалось по концепции древнейшего права безхозяйным имуществом, которое любое лицо могло приобрести, провладев им в течение года.

С другой стороны, открытое, но еще не принятое наследником наследство («лежачее наследство») рассматривалось, как «продолжение личности умершего» — hereditas iacens sustinet personam defuncti, лежачее наследство продолжает личность умершего (ср. D. 41.

236. Наследование но преторскому праву. 237. Императорское законодательство до Юстиниана. 238. Наследственное право в новеллах Юстиниана.
263. Лежачее наследство (hereditas iacens).

bibliotekar.ru